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企業(yè)集團(tuán)組織的若干法律問題探討
【內(nèi)容提要】入世使企業(yè)面臨著更加嚴(yán)峻的國際、國內(nèi)競爭。為壯大規(guī)模、提高競爭實力,許多企業(yè)將選擇企業(yè)集團(tuán)這一國際上常見的企業(yè)組織形式。然而,企業(yè)集團(tuán)的健康發(fā)展需要有健全的法制作保障。為此,本文探討了企業(yè)集團(tuán)的基本法律特征,企業(yè)集團(tuán)形成、運行實踐與公司法、企業(yè)兼并法、反壟斷法的完善,企業(yè)集團(tuán)成員公司破產(chǎn)債務(wù)的處理等問題,深入分析了我國目前企業(yè)集團(tuán)相關(guān)法律制度及其實踐中存在的不足,并根據(jù)我國入世后面臨的新情況提出了完善我國企業(yè)集團(tuán)法制建設(shè)的若……一、企業(yè)集團(tuán)基本的法律特征
企業(yè)集團(tuán)通常是指由多個法人企業(yè)組成的,以資金為主要連結(jié)紐帶的多層次的企業(yè)群體。由于具有經(jīng)營戰(zhàn)略上的協(xié)同效應(yīng),與單個公司和企業(yè)相比,企業(yè)集團(tuán)具有明顯的優(yōu)勢,被譽為國民經(jīng)濟(jì)的“主力軍”和“航空母艦”。上世紀(jì)70年代末,美國的2000家企業(yè)集團(tuán)雖然僅占公司總數(shù)的2%,而資產(chǎn)卻占全部公司資產(chǎn)的63.9%,利潤占90%以上;日本的556家企業(yè)集團(tuán)每年的銷售額占日本全部生產(chǎn)總值的70%,其中三菱、三井等6大集團(tuán)就占40%。(注:柴振國等:《企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)的反思與重構(gòu)——企業(yè)法人所有權(quán)及其實現(xiàn)機(jī)制研究》,法律出版社2001年版,第261頁。)可見,企業(yè)集團(tuán)這種組織形式在實現(xiàn)規(guī)模效益上的作用是顯著的。
我國從上世紀(jì)80年代中葉開始嘗試組建企業(yè)集團(tuán)。然而,近20年來的發(fā)展并沒有充分顯現(xiàn)出企業(yè)集團(tuán)這一組織形式的優(yōu)越性,深層次的原因在于制度和法律因素的制約。
其一,政府行政權(quán)力的過分干預(yù)。我國企業(yè)間收購、兼并市場沒有發(fā)育成熟,多數(shù)企業(yè)集團(tuán)的形成依賴于政府的行政管制和扶持。表現(xiàn)為有些地方政府和部門實行的“拉郎配”,或者整行業(yè)建制地變成一個大公司、大集團(tuán)。這些貌似強(qiáng)大的集團(tuán),由于成員間在利益上存在這樣和那樣的沖突,缺乏應(yīng)有的凝聚力,在行政權(quán)力削弱時很容易解體或者有其形無其實。
其二,相關(guān)的法律設(shè)計不盡合理。我國企業(yè)集團(tuán)的組建以合同形式為多,由于集團(tuán)公司與各成員之間沒有財產(chǎn)關(guān)系的存在,彼此間的制約很薄弱。這種合作成分較濃的集團(tuán)聯(lián)合具有時限性,時限屆滿即告解散,一般發(fā)揮不了應(yīng)有的優(yōu)勢,即使在短期內(nèi)有一定的優(yōu)勢,其生命周期也很短。
在英、美、日、韓及德、法等國家,企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展已有近百年的歷史,其關(guān)于企業(yè)集團(tuán)成立及運作的基本原則均有相對完善的法律規(guī)范。雖然在法律模式的選擇上各有千秋,但是各國公司企業(yè)法對企業(yè)集團(tuán)的法律地位及其聯(lián)結(jié)紐帶等均有明確的態(tài)度,從而形成了企業(yè)集團(tuán)兩個基本的法律特征:
1.企業(yè)集團(tuán)不具有獨立的法人資格。在英、美、日、韓等國,企業(yè)集團(tuán)被當(dāng)做是一種企業(yè)間的經(jīng)營聯(lián)合體,不具有獨立的法律地位。這些國家沒有調(diào)整企業(yè)集團(tuán)關(guān)系的專門立法,有關(guān)的法律分別載于公司法、商法、民法、銀行法、保險法和反壟斷法等法律之中。人們把企業(yè)集團(tuán)看作是由多個公司組成的具有資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)系的企業(yè)群體,在該群體中既有獨立法人資格的子公司,又有非獨立的分支機(jī)構(gòu),前者的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)營活動依照公司法進(jìn)行,而集團(tuán)內(nèi)部成員公司之間的關(guān)系、整個集團(tuán)的經(jīng)營管理則由集團(tuán)內(nèi)部自主決定。在具有企業(yè)集團(tuán)立法專門化傾向的德、法等國,具有法人資格的“經(jīng)濟(jì)利益集團(tuán)”所占的比例也是極其微小的,大多數(shù)為不具有法人資格的康采恩集團(tuán)。(注:李金澤:《關(guān)于中國企業(yè)集團(tuán)法體系的幾點思考》,《社會科學(xué)研究》,1996年第4期。)國外這種關(guān)于企業(yè)集團(tuán)的法律定位,對我國企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展也具有參考意義。畢竟,企業(yè)集團(tuán)更多地體現(xiàn)為關(guān)聯(lián)企業(yè)間的一種協(xié)調(diào)關(guān)系,與集團(tuán)公司這類獨立的企業(yè)形態(tài)不同,沒有必要通過法律賦予獨立的權(quán)利能力和行為能力。否則,形成兩極法人,反倒不符合企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部管理的初衷。
2.成員間資本的相互滲透成為企業(yè)集團(tuán)的連結(jié)紐帶。1993年修訂的《德國股份公司法》,以關(guān)聯(lián)企業(yè)法律關(guān)系規(guī)范和定義企業(yè)集團(tuán),它的企業(yè)概念對歐共體指令中的企業(yè)法則的發(fā)展產(chǎn)生了影響。(注:李金澤:《公司法律沖突研究》,法律出版社2001年版,第232頁。)法國1966年《商事公司法》也對企業(yè)集團(tuán)參股、控股方式作了較為系統(tǒng)的規(guī)定。上述西方國家的企業(yè)集團(tuán)在形成過程中,資本的相互滲透和聯(lián)合是其主要的特征。這種模式有利于發(fā)揮企業(yè)集團(tuán)核心層的輻射能力,形成多層次、富有效率的企業(yè)集團(tuán)結(jié)構(gòu),也較為規(guī)范化。我國目前企業(yè)集團(tuán)的組建,基本上是以國有企業(yè)為主導(dǎo)核心,兼具產(chǎn)權(quán)改革的特殊目標(biāo)。因此,從形成多元化投資主體和改善國有資產(chǎn)質(zhì)量的角度來講,強(qiáng)化資本連結(jié)紐帶更具有特殊的意義。通過國有核心企業(yè)向成員企業(yè)投資入股或者成員公司相互換股、交叉持股,廣泛吸收各類所有制企業(yè)共同參與,能夠使過去以行政連結(jié)紐帶為主的、松散型的企業(yè)集團(tuán),變成以資本連結(jié)紐帶為主的、緊密型的企業(yè)集團(tuán),從而提高國有資產(chǎn)的控制力和競爭力。
二、公司法的完善與我國企業(yè)集團(tuán)組織模式的有效運行
在調(diào)整企業(yè)集團(tuán)成立及其活動的各種法律規(guī)范中,公司法是基本法。目前,我國的《公司法》以若干股東設(shè)立一家公司的“核心公司家庭”為主要的調(diào)整對象,沒有對公司作為股東設(shè)立子公司、子公司又出資設(shè)立孫公司這一組織模式進(jìn)行具體規(guī)范,公司發(fā)展企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)活動主要由條塊分割的各類行政法規(guī)調(diào)整,立法層次較低。因此,對現(xiàn)行法規(guī)進(jìn)行適當(dāng)?shù)那謇碚,廢除一些相互沖突的規(guī)范,在企業(yè)集團(tuán)設(shè)立形態(tài)、母子公司關(guān)聯(lián)交易等方面,充實《公司法》的有關(guān)內(nèi)容,將有利于提高我國企業(yè)集團(tuán)的運行效率。
(一)關(guān)于企業(yè)集團(tuán)的設(shè)立。我國計劃經(jīng)濟(jì)體制為國有產(chǎn)權(quán)留下了種種弊病,再加上各種隸屬關(guān)系和所有制界限的存在,制約了企業(yè)集團(tuán)按完全市場化的形式進(jìn)行組合。因此,企業(yè)集團(tuán)的連結(jié)可以采取一種過渡做法,以市場化的投資參股為主,輔之靈活性較大的各類經(jīng)營聯(lián)合合同。在形式上,以一個股份公司為核心母公司,采取投資、授權(quán)經(jīng)營或收購兼并方式占有子公司、孫公司的股權(quán),形成由核心層、緊密層、半緊密層組成的多層次的組織結(jié)構(gòu)。其中核心層為母公司,緊密層和半緊密層分別是母公司的控股子公司和參股企業(yè),外圍關(guān)聯(lián)公司則以簽訂協(xié)作合同的方式成為企業(yè)集團(tuán)的松散層。成員之間既有股權(quán)牽制、又有合同協(xié)調(diào),管理協(xié)作關(guān)系比較穩(wěn)定。根據(jù)我國《公司法》的有關(guān)規(guī)定,例如股東權(quán)利平等,股份多少決定權(quán)利大小,董事會由擁有多數(shù)表決權(quán)的股東按選舉產(chǎn)生等,母公司依法便能行使相應(yīng)的職權(quán)。我國一些股份制企業(yè),尤其是部分上市公司的股權(quán)較為分散,母公司只要控股達(dá)到相對較低的比例(遠(yuǎn)低于50%),就能獲得股東表決權(quán)的多數(shù),實現(xiàn)統(tǒng)一經(jīng)營方針和策略的代價并不高。
在確立企業(yè)集團(tuán)的設(shè)立制度以后,《公司法》應(yīng)對企業(yè)集團(tuán)的管理規(guī)則加以明確。具體內(nèi)容包括:對控股母公司的認(rèn)定、母子公司及相互間的權(quán)利和義務(wù)、股東大會制度、母公司董事會對子公司董事會的制約、會計制度、經(jīng)營及投資決策等,這些基本法律原則是企業(yè)集團(tuán)良性運行的依據(jù)和保障。
(二)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易。企業(yè)集團(tuán)由于具有投資主體多元化的特點,內(nèi)部成員之間經(jīng)常發(fā)生關(guān)聯(lián)交易行為。這是一種中性交易,并不必然違法。社會各界之所以對關(guān)聯(lián)交易持謹(jǐn)慎和保留的態(tài)度,根源
在于關(guān)聯(lián)交易定價具有較大的隨意性,容易造成各種不同形式的利益轉(zhuǎn)移。近年來,我國一些股份公司較為嚴(yán)重的違法行為,緣于所處企業(yè)集團(tuán)股東間的關(guān)聯(lián)交易。財政部在1997年5月22日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露》中列舉了11項關(guān)聯(lián)交易行為,并對關(guān)聯(lián)方關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易作出了界定,但是仍顯不足。在《公司法》的有關(guān)內(nèi)容中,可以參照國外的有關(guān)做法,(注:德國1993年修訂的《德國股份公司法》,專設(shè)第三編“關(guān)聯(lián)企業(yè)”;法國1966年《商事公司法》第6章為“適用具有法人資格的各類商事公司的一般規(guī)定”,對關(guān)聯(lián)企業(yè)交易有較系統(tǒng)的規(guī)定。)以關(guān)聯(lián)企業(yè)專章的形式,進(jìn)一步加以細(xì)化:如(1)生產(chǎn)性關(guān)聯(lián)交易要按照市場化的方式進(jìn)行處理。(2)非生產(chǎn)性關(guān)聯(lián)交易要嚴(yán)格計價。(3)關(guān)聯(lián)企業(yè)間的財務(wù)處理和征稅法則具體化等。
三、企業(yè)集團(tuán)相關(guān)配套法律、法規(guī)的完善
(一)企業(yè)集團(tuán)的形成與金融證券、企業(yè)兼并法律的完善。目前,《人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》以及《證券法》、《票據(jù)法》已構(gòu)成我國相對獨立的金融法律體系,這對我國企業(yè)集團(tuán)的形成是良好的支持。但是,制約企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的法律障礙仍然存在:其一,國家股、法人股的流通沒有解決,企業(yè)間市場化的收購兼并行為難以開展,無法實現(xiàn)資源的有效配置;其二,商業(yè)銀行的規(guī)模普遍較小,組建銀團(tuán)的法律依據(jù)不充分,企業(yè)集團(tuán)發(fā)展所需的大額信貸經(jīng)常難以落實,金融信貸環(huán)境欠佳;其三,支持企業(yè)間票據(jù)行為的會計、結(jié)算、審計規(guī)則不夠嚴(yán)密,阻礙了銀行、企業(yè)間票據(jù)貼現(xiàn)、抵押業(yè)務(wù)的發(fā)展,不利于密切銀企關(guān)系和形成銀企財團(tuán)。
企業(yè)間、銀企間通過收購兼并組成企業(yè)集團(tuán)或者將來形成銀企財團(tuán)是一個非常復(fù)雜的法律過程,除了需要上述外圍金融政策環(huán)境的改良和支持外,其妥善完成還依賴于嚴(yán)密的法律操作規(guī)則。西方國家一般都很重視對企業(yè)轉(zhuǎn)型過程的法律規(guī)治,以德國為例:1995年,德國重新修訂了長達(dá)304條之巨的《企業(yè)轉(zhuǎn)型法》,對企業(yè)間兼并、分離、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓以及純粹的法律形式的轉(zhuǎn)變程序都進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定,從而保證了企業(yè)轉(zhuǎn)型過程的安然有序。(注:參見德國《企業(yè)轉(zhuǎn)型法》,轉(zhuǎn)引自何宜軍:《完善與發(fā)展我國企業(yè)集團(tuán)法律制度的若干思考》,《浙江政法干部管理學(xué)院學(xué)報》,2001年第4期。)我國由于國情的特殊性,政府行政權(quán)力過多地代替法律規(guī)則在企業(yè)集團(tuán)的形成過程中發(fā)揮作用,《公司法》、《證券法》以及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》等法律法規(guī),對公司發(fā)展成企業(yè)集團(tuán)這一過程中的法律問題又涉及不多,因此,有必要充實一些基本的內(nèi)容,筆者認(rèn)為尤其重要的是應(yīng)對企業(yè)兼并作出規(guī)范:
1.明確公司兼并組成企業(yè)集團(tuán)的基本原則。企業(yè)兼并的形式很多,組成企業(yè)集團(tuán)的兼并一般為合股式兼并,與消滅對方企業(yè)法人資格的吸收兼并不同,表現(xiàn)為核心公司收購部分股權(quán)或者承擔(dān)一定債務(wù),形成關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營聯(lián)系。出于我國社會改革的總體需要,應(yīng)該鼓勵和支持國有企業(yè)之間、集體企業(yè)之間、國有和集體企業(yè)之間的相互兼并持股、以提高國有資產(chǎn)的經(jīng)營效率;也應(yīng)允許國營、集體、外資、合股與私營企業(yè)間的相互兼并,逐步打破地區(qū)、部門界限,推進(jìn)社會資源深層次的合理配置。
2.對企業(yè)兼并的形式和程序要分類規(guī)范。針對不同的企業(yè)兼并方式,就其信息公開、代價形式、審批要求作出不同的規(guī)定:(1)通過公開市場進(jìn)行兼并的,要建立董事及高級管理人員持股狀況的公開披露制度,杜絕內(nèi)幕交易和內(nèi)幕信息的非法傳播。上市公司通過增發(fā)或換發(fā)股票的方式,與其它公司合并的,要及時解決因合并而造成的股份變動及它們的上市問題。(2)場外協(xié)議收購比較適合我國股份制改革的現(xiàn)狀,但要合理處置轉(zhuǎn)讓過程中的問題,對出讓方和受讓方的資格和條件,國家股轉(zhuǎn)讓的審批手續(xù)、資產(chǎn)評估等要盡早作出規(guī)定,以彌補目前的法律空白。(3)企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓股份涉及國家利用外資的政策和股票市場的對外開放,有關(guān)立法應(yīng)當(dāng)就外資購并活動作出必要的規(guī)定,使外資收購的審批程序、行業(yè)限制、持股比例等均有章可循。
(二)企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營集中與反壟斷規(guī)制。企業(yè)集團(tuán)的規(guī)模效應(yīng)和組合效應(yīng),伴生了與市場經(jīng)濟(jì)自由競爭法則相抵觸的壟斷行為,對其進(jìn)行有效的規(guī)制,是形成市場秩序不可忽略的內(nèi)容。美國的《謝爾曼法》、《克萊頓法》,德國的《卡特爾法》,日本的《禁止壟斷法》對此均有詳細(xì)規(guī)范。我國尚無反壟斷法,1993年頒布的《反不正當(dāng)競爭法》也沒有涉及企業(yè)集團(tuán)的壟斷問題,這與當(dāng)前我國企業(yè)的規(guī)模普遍較小,需要一定的“壟斷”,以增強(qiáng)市場競爭力有關(guān)。(注:蔡紅:《入世與我國外資并購監(jiān)管中的反壟斷規(guī)則》,《法學(xué)》,2002年第3期。)入世以后,隨著國內(nèi)企業(yè)兼并聯(lián)合和外資跨國兼并的增多,各類壟斷行為逐步顯示出對社會公正所倡導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)自由和平等的危害,對其進(jìn)行規(guī)制也需盡早提上議事日程。
從我國的實際情況來看,企業(yè)集團(tuán)的壟斷,可分為行政壟斷和經(jīng)濟(jì)壟斷兩類,就目前而言,行政壟斷是主要的。這與各類經(jīng)濟(jì)主管部門和地方政府拼湊企業(yè)集團(tuán),又利用獨有的審批權(quán)和分配權(quán)偏袒本部門或本地方利益,剝奪其它市場參與者的競爭機(jī)會有關(guān)。這里面有著較為深厚的政治體制原因,除了需要依賴法制的因素加以制約外,更需要國家綜合性的配套改革措施促進(jìn)政府職能的轉(zhuǎn)換,與此同時,經(jīng)濟(jì)壟斷亦已初現(xiàn)端倪。以主體不同可分為國內(nèi)集團(tuán)的壟斷行為和跨國集團(tuán)的壟斷行為,前者主要表現(xiàn)為國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)憑借優(yōu)勢地位,以配售、搭售的形式瓜分銷售份額和銷售市場、獨家交易等限制自由競爭的行為。后者則表現(xiàn)為外國資本控制國內(nèi)的某一行業(yè)或某一項服務(wù),這在我國相對弱勢的產(chǎn)業(yè)中會逐步得到凸現(xiàn)。
西方國家法律對企業(yè)集中形成的壟斷行為進(jìn)行規(guī)制,被規(guī)制的對象是一個包括了合并、收購股份或資產(chǎn)、合營行為,讓受營業(yè)以及兼任管理職務(wù)等眾多能夠使企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的企業(yè)間相互融合的形式在內(nèi)的并非確定了的概念。其內(nèi)容和范圍因社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展而充實和擴(kuò)大。(注:王為農(nóng):《企業(yè)集中規(guī)制基本法理——美國、日本及歐盟的反壟斷法比較研究》,法律出版社2001年版,第63頁。)我國目前處于體制轉(zhuǎn)軌的特殊時期,壟斷行為不斷變化,反壟斷法立法在指導(dǎo)思想上可順應(yīng)這種導(dǎo)向,通過概念化的表述,表達(dá)所要規(guī)制的“企業(yè)集中”的基本內(nèi)涵是造成競爭限制的企業(yè)間的融合,具體形態(tài)則可以司法解釋的形式加以充實,從而保證法律的穩(wěn)定性和發(fā)展性。另外,對企業(yè)集中可能形成的壟斷行為的預(yù)防措施、豁免規(guī)定和域外效力加以規(guī)范也是十分重要的。美國法有關(guān)的規(guī)定比較完善,是很好的借鑒。(注:美國1976年《Hart-Scott-Rodino反托拉斯強(qiáng)化法》為實施一定規(guī)模以上的“集中行為”的當(dāng)事人,設(shè)立了事前向政府規(guī)制機(jī)關(guān)提出申報的義務(wù)。美國司法部和聯(lián)邦交易委員會1995年發(fā)布的《有關(guān)國際事務(wù)活動的反托拉斯執(zhí)行方針》第3·14中將本國企業(yè)集中的規(guī)制制度中的有關(guān)規(guī)定,適用于與海外的資產(chǎn)或企業(yè)相關(guān)聯(lián)的“企業(yè)集中”。)在組建企業(yè)集團(tuán)時,可由主管部門以企業(yè)集團(tuán)的形成是否達(dá)到法定交易規(guī)模來判斷是否構(gòu)成實質(zhì)性地消滅或者限制競爭。據(jù)此進(jìn)行審查,分別作出予以批準(zhǔn)、不予批準(zhǔn)或者附條件地批準(zhǔn)的不同規(guī)定,有利于合理控制壟斷,減少不必要的社會危害。對國內(nèi)某些行業(yè)和部門的企業(yè)集中作出特殊的豁免,給予照顧國家利益的產(chǎn)業(yè)政策留有一定的余地和空間,以及對外資壟斷加以專門規(guī)
定,限制大型跨國公司在國內(nèi)市場的壟斷,符合WTO例外規(guī)則所允許的條件,在我國入世伊始,可以起到一定程度的貿(mào)易保護(hù)和維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全的作用。
四、企業(yè)集團(tuán)成員公司破產(chǎn)債務(wù)的處理
企業(yè)集團(tuán)的破產(chǎn)債務(wù)涉及成員間復(fù)雜的關(guān)系,是一個非常獨特的問題。我國目前在處理破產(chǎn)案件時,所適用的法律主要是《企業(yè)破產(chǎn)法(試行)》、《民事訴訟法》中的企業(yè)破產(chǎn)還債程序、《公司法》中的企業(yè)破產(chǎn)還債清算等。這幾項法律制度旨在保護(hù)由人格獨立的公司實體形成的社會經(jīng)濟(jì)秩序,以股東有限責(zé)任為原則。這在股東與公司的投資關(guān)系比較單純的時期,是相對公平的。隨著入世后跨國公司集團(tuán)的進(jìn)入和國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)的逐步形成與發(fā)展,這些制度由于無法調(diào)適母子公司間相互滲透的生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)系,將逐漸顯得蒼白無力。因此,改革企業(yè)破產(chǎn)法律制度,補充企業(yè)集團(tuán)破產(chǎn)還債的有關(guān)內(nèi)容是實踐的需要。
目前,國際上以英、美、德、法為代表的西方國家,對企業(yè)集團(tuán)形態(tài)下母子公司的債務(wù)關(guān)系,逐步表現(xiàn)出對傳統(tǒng)公司法理論中公司人格獨立和股東有限責(zé)任原則的動搖。在一些判例中開始嘗試“刺穿公司面紗”,要求母公司對子公司的債務(wù)負(fù)連帶責(zé)任。美國紐約州的“卡爾頓案”、(注:“卡爾頓案的原告沃爾克沃斯基是侵權(quán)行為的受害者。卡爾頓設(shè)立了多家出租汽車公司,但每家公司的資產(chǎn)十分有限。其中一家公司的出租車在車禍中傷害了原告,而這家公司的保險以及資產(chǎn)不足以補償原告的損失。原告在法院起訴,要求公司的股東卡爾頓及他擁有的其他出租車公司賠償其損失。法院的判決是,原告可以向平行的出租車公司索賠!币灾靷ヒ唬骸睹绹痉ㄅ欣馕觥罚袊ㄖ瞥霭嫔2000年版,第42頁。)德國的“Autokran案”(注:“德國Autokran案中的Autokran包括一個G·m·b·H·子公司,德國法院認(rèn)為母公司‘持權(quán)’而‘廣泛地’卷入了G·m·b·H·子公司的管理中去,他們應(yīng)對破產(chǎn)債權(quán)人負(fù)責(zé),除非能證明這些損失超出其支配范圍!币許ee Hofstetter,“Parent Responsibility for Subsidiary Corporations:Evaluating European Trend”,39Int’1 & Comp·L·Q·582(1990)。)都是著名的判例。然而,就集團(tuán)公司的債務(wù)而言,西方國家的“公司人格否認(rèn)原則”,只是在“堅持每一個公司都是獨立的法人,集團(tuán)的各成員公司法人格在法律上、司法實踐中都得到充分尊重”(注:湯玨樞:《英國集團(tuán)公司債務(wù)的大股東責(zé)任問題研究》,《華僑大學(xué)學(xué)報》哲社版,2000年第4期。)的前提下的一種例外,適用上比較嚴(yán)格,須符合法定的條件。以法國為例,法國《破產(chǎn)法》第101條和第180條便規(guī)定,如果母公司實施了類似于美國使用的“刺穿公司面紗原理”的行為,那么子公司的破產(chǎn)將延及母公司。這些行為包括過度地干預(yù)子公司的管理,未盡適當(dāng)謹(jǐn)慎義務(wù),利用子公司從事有利于自己的商務(wù),就像對待自己財產(chǎn)一樣處理子公司的財產(chǎn)等。(注:Loi No·67—563 of July 12,1967 & 101;Loi No·85—98 of Jan·25,1985。)
我國《公司法》第13條第2款規(guī)定:“公司可以設(shè)立子公司,子公司具有企業(yè)法人資格,依法獨立承擔(dān)民事責(zé)任”。結(jié)合《民法通則》和其他相關(guān)法律的規(guī)定,我國在企業(yè)集團(tuán)中堅持集團(tuán)成員企業(yè)的獨立法人地位是非常明確的,母公司不需要對子公司的債務(wù)負(fù)連帶責(zé)任。這種有限責(zé)任制有利于鎖定股東的投資風(fēng)險,在多數(shù)情況下是合理的。但是,近幾年企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展顯示,母子公司間的生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)系,經(jīng)常是子公司完全被母公司控制,缺乏應(yīng)有的獨立性。母公司出于企業(yè)集團(tuán)的利益所需,通過關(guān)聯(lián)交易操縱子公司利潤,使子公司成為母公司逃避稅收或者轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營風(fēng)險的工具是司空見慣的。我國證券市場上一些較為嚴(yán)重的違法行為便源于此,這里面與股份制企業(yè)上市改組時的設(shè)計缺陷有關(guān)。我國的企業(yè)集團(tuán)與股份制上市公司的關(guān)系很特殊,在滬深股市的初期基本上是企業(yè)整體上市,后來由于業(yè)績上不去,被認(rèn)為是教訓(xùn),1994年以后的上市公司,不少是選擇優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),由母公司拿出一個生產(chǎn)線或車間上市,由此也造成了子公司事實上的附屬地位和母子公司間很多極不規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易行為。因此,在我國的企業(yè)集團(tuán)法律制度中,引入西方國家的“公司人格否認(rèn)原則”,在特定情況下,否認(rèn)公司的有限責(zé)任制,抓住“幕后黑手”,讓控制股東對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,對于維護(hù)市場誠信具有特別重要的意義。從目前的情況來看,可以考慮以下標(biāo)準(zhǔn):
1.確立事實控制前提下的母公司對子公司的債務(wù)責(zé)任。股份公司股東大會進(jìn)行表決的一個基本原則就是資本多數(shù),當(dāng)母公司是子公司的控制股東時,母公司利用其股權(quán)的簡單多數(shù),很容易就能操縱子公司的股東大會,做出各種有利于自己的決定,包括控制董事會的形成,決定監(jiān)事會和經(jīng)理層的人選等。因此,在這種情況下,母公司很容易完全掌握子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動,在特定情形下,其對子公司承擔(dān)破產(chǎn)債務(wù)責(zé)任也是在所難免的。英國1986年《支付不能者法》便規(guī)定,對于母公司可以當(dāng)事人或者形式上的董事為由,追究其對子公司的債務(wù)責(zé)任。(注:1986年英國支付不能者法把公司關(guān)系人定義為董事或形式上的董事或者其關(guān)系人以及公司的關(guān)系人;對于關(guān)系人則指個人、個人的配偶以及各自的親屬以及親屬的配偶;在公司形態(tài)中,關(guān)系人則指處于同一支配下的關(guān)系公司及支配者及其公司。參閱英國1986年支付不能者法第435條。轉(zhuǎn)引自湯玨樞:《英國集團(tuán)公司債務(wù)的大股東責(zé)任問題研究》,《華僑大學(xué)學(xué)報》哲社版,2000年第4期。)依照美國法院的判例,有時揭開公司面紗是為了實現(xiàn)衡平,即使不存在欺詐,只要母公司的管理人員和雇員對子公司的日常運作施加控制,是幕后操縱子公司的那只手,或者母公司通過子公司開展業(yè)務(wù),而子公司完全是為了母公司而存在,債權(quán)人或是侵權(quán)受害人應(yīng)可以直逼公司股東,要其欠債還錢。這種股東與公司之間的連帶責(zé)任的判斷前提,在各國法律中基本上是以母子公司間資產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營混同為準(zhǔn)的。在我國的企業(yè)破產(chǎn)法中引入此項原則,必須對母子公司間事實控制的法律內(nèi)涵,以及子公司破產(chǎn)程序及于母公司財產(chǎn)的效力的法定條件,加以細(xì)致表述,以保證法律適用的確定性和社會秩序的穩(wěn)定性。
2.確立母公司對子公司在契約締結(jié)上的過失責(zé)任。在企業(yè)集團(tuán)形態(tài)下,集團(tuán)內(nèi)各參加公司是一個利益共同體,母子公司之間的利益基本上也是一致的。企業(yè)集團(tuán)成員在對外經(jīng)濟(jì)交往時,集團(tuán)作為一個整體具有相應(yīng)的信譽,契約對方當(dāng)事人經(jīng);趯δ腹镜哪撤N信賴而與子公司簽約。因此,母公司在一定情形下,如果對子公司的契約當(dāng)事人存在過失,承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任應(yīng)是適當(dāng)?shù)。這主要表現(xiàn)為母公司在信義上的一些過錯及因此產(chǎn)生的義務(wù),諸如:母公司在對方
當(dāng)事人了解、詢問子公司的信用狀況時,故意不告知重要的事實或者對有關(guān)的重要事項為不實告知;母公司參與子公司契約談判的全過程,給人以一體化印象,僅僅在締結(jié)契約階段由子公司作為當(dāng)事人等。在上述情況下,如果子公司無力償還相應(yīng)的契約債務(wù),母公司因具有給予契約對方當(dāng)事人合理信賴的表象,應(yīng)負(fù)賠償相應(yīng)損失的責(zé)任,即承擔(dān)一種特殊的締約過失責(zé)任。
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